又是一個悲劇。據(jù)《法制日報》報道,1995年,浙江蕭山發(fā)生兩起搶劫命案,陳建陽、田偉冬、王建平、朱又平、田孝平五人被抓獲,并最終四人被判死緩、一人無期,迄今服刑已逾17年。2012年,當(dāng)?shù)鼐皆趥刹槠渌讣r找到“真兇”,2013年1月19日,浙江省高院對外發(fā)布消息,稱已于1月4日對此案立案復(fù)查,并將“有錯必糾”。
這些年,真兇再現(xiàn),案件判決始得糾錯機(jī)會,這樣的情節(jié)耳熟能詳。其中有1995年被執(zhí)行死刑的河北青年聶樹斌———2005年,聶樹斌案同樣因為“真兇”王書金的落網(wǎng)而得以重提,但至今未得昭雪。當(dāng)然,除了“真兇再現(xiàn)”這樣的小概率事件,還有“死者歸來”這種更小概率的離奇可能,后者的典型案例是湖北佘祥林案、河南趙作海案。
17年前的浙江蕭山兩起搶劫命案,因為所謂“命案必破”,陳建陽等五位無辜公民被抓獲,曾經(jīng)鐵證如山,供認(rèn)不諱。由于死刑復(fù)核權(quán)尚未被收回,彼時的浙江省高院依法對該案進(jìn)行死刑復(fù)核過程,發(fā)現(xiàn)該案證據(jù)“確實存在諸多疑點”,而且“最主要的是移送過來的材料中沒有指紋證據(jù)”。在證據(jù)鏈存在重大瑕疵的情況下,空泛認(rèn)定了所謂“一審判決適用法律正確”,現(xiàn)在看來是如此荒誕、如此隨意、如此缺乏起碼的法律基礎(chǔ)。證據(jù)都疑點重重,談何“適用法律正確”?當(dāng)然,也正是基于這些疑問,死刑復(fù)核程序?qū)⑽迕桓嫒酥腥齻€死刑判決改為死緩,采用了所謂“疑罪從輕”的做法。
“好歹人沒有死”,這句常見的自我安慰,是否足以撫平那些被司法構(gòu)陷的無辜公民心中的累累傷痕?人一生中最寶貴的17年時光身處冤獄之中,如何彌補,又怎么能彌補得了?借由“真兇再現(xiàn)”才有幸舊事重提的案件,是否足以經(jīng)得住公眾一問:彼時原本沒有犯罪事實的公民,是如何在公安機(jī)關(guān)一句格式化的“經(jīng)偵查”之下,紛紛認(rèn)罪,且神奇般出現(xiàn)了那么許多的證據(jù)?居然,還有被告人一審被判死緩后,選擇了不上訴。實難想象,一個內(nèi)心明知自己無罪的公民,對司法公正與法律正義,彼時懷著怎樣的心緒。
值得注意的是,此次“真兇再現(xiàn)”的時間點,官方措辭選擇了“2012年”這個模糊的說法,而案件的復(fù)查在2013年1月4日才得以啟動。直到1月19日上午,法學(xué)教授何兵在其認(rèn)證微博上披露此事,浙江高院才在夜里匆忙發(fā)出情況通報。個中細(xì)節(jié)所透露的信息,或許會是觀察案件下一步糾錯、賠償、調(diào)查與問責(zé)程序的一個視角,希望不會如聶樹斌案一樣,多年后仍得不到一個結(jié)果,希望不會看不到問責(zé)而只見推脫。
靠“真兇重現(xiàn)”來糾錯,代價慘重,其核心問題在于,司法機(jī)關(guān)并未真正貫徹“疑罪從無”原則。盡管,這一原則寫入現(xiàn)行中國法律已經(jīng)十多年。疑罪從無原則是無罪推定原則的派生,現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定被告有罪,或者存在難以排除的疑點,此處產(chǎn)生的“疑點利益”應(yīng)當(dāng)歸于被告,這是刑事立法予以保障人權(quán)的核心基礎(chǔ)。
1997年1月正式實施的《刑事訴訟法》,便明文規(guī)定了“證據(jù)不足,不能認(rèn)定被告人有罪,應(yīng)當(dāng)作出證據(jù)不足、指控的犯罪不能成立的無罪判決”。“疑罪從無”成為中國刑事司法的原則,而且司法解釋里還留下“檢察院依據(jù)新的事實、證據(jù)材料重新起訴的,人民法院應(yīng)當(dāng)予以受理”的方便,本應(yīng)有助于“疑罪從無”的貫徹。但在實務(wù)中,卻仍大量存在所謂“疑罪從輕”的做法,背后則是偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以“無罪判決率低”作為衡量和考核工作的標(biāo)準(zhǔn)。為了懲罰犯罪,不惜冤枉好人;為了辦案機(jī)關(guān)的顏面,抵抗“疑罪從無”的原則。
一個國家如何對待犯罪嫌疑人和被告人,最能反映它的法治文明程度。刑事案件的偵辦和審理過程,能否杜絕刑訊逼供,能否嚴(yán)格執(zhí)行非法證據(jù)排除規(guī)定,能否讓“疑罪從無”由文本走向?qū)嵺`,考驗著中國刑事法治的成色。在奉行依法治國理念的土地,無辜者不應(yīng)蒙受司法冤獄,真相不該再寄希望于“真兇再現(xiàn)”與“死者歸來”,這,難道真的算奢求嗎?
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